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日本商标法对商标权效力的限制

来源:《私法》2014年第1期  作者: 李扬  时间:2015-02-01  阅读数:

   和我国商标法相比,日本商标法的最大特色在于明确规定了对商标权的各种限制。主要包括:基于契约而受到的限制;基于公益或者其他私益原因禁止权受到的限 制;基于他人特许权、实用新案权、意匠权、著作权的关系专用权受到的限制;基于调整和使用主义的关系禁止权受到的限制。下面主要研究基于契约受到的限制以 外的限制。   
  认真研究日本商标法出于考量各种复杂利益关系的目的、明文对注册商标权进行的各种限制,对于我国完善商标立法、活用商标权具有十分重要的意义。
  一、基于公益或者其他私益原因禁止权受到的限制
  基于公益或者其他私益原因商标权中的禁止权受到限制的情形,也就是日本《商标法》 第26条第1项规定的各种情况。第26条第1项所列举的限制和第3条第1项第1号至第3号列举的不允许申请注册的事由、第4条第1项第8号列举的不允许申 请注册的事由大体相当。据此,商标权的效力不及于自己的肖像、姓名或者名称等,商品的普通名称、产地、销售地,用来提供服务使用的物品等使用普通方法表示 的商标、惯用商标等。这些标识由于是生产者、销售者广泛而自由使用的标识,不能由个人进行独占,因此不允许作为商标申请注册。即使由于特许厅审查上的失误 而核准进行了注册,也可以利用无效准司法程序宣告其无效。更为重要的是,不管是否超过无效准司法审查关于5年除斥期间的限制,这些标识的使用者也可以直接 排除商标权人行使禁止权。这样,在由于过失核准了注册的情况下,善意第三人的利益就可以得到合法保护。
  按照第26条第1项的规定,商标权的效力不但不及于由26条第1项规定的各种标识构成的商标,而且即使这些标识只是构成注册商标的一部分,对于他人使 用和该部分相同或者近似的商标的行为,注册商标也不能行使禁止权。另外,第26条第1项规定的标识和其他具有识别力的标识结合构成他人的注册商标,他人的 注册商标也不能禁止这些标识的拥有者使用和注册商标相同或者近似的商标。
  此外,要注意的是,虽然日本《商标法》第26条第1项文字上规定注册商标的效力不及于该条规定的标识构成的商标,但是并不能理解为只有当这些标识用来作为商品识别标识,即商标时,才具有排除注册商标禁止权的效力。即使这些标识没有作为商标使用,只是作为一般的表示,也能够排除注册商标的禁止权。
  日本《商标法》第26条第1项第1号至第5号的具体规定如下。
  (1)自己的肖像、姓名或者名称,著名的雅号、艺名或者笔名,或者姓名、名称、雅号、艺名、笔名等的著名略称采用普通方法表示的商标,注册商标权不得 禁止使用。但是按照第26条第2项的规定,出于不正当目的使用自己的肖像、姓名或者名称,著名的雅号、艺名或者笔名,或者姓名、名称、雅号、艺名、笔名的 著名的略称的,注册商标权有权加以禁止。所谓不正当目的,主要是指利用注册商标权人的信誉以获取不当利益。没有不正当目的,仅仅知道注册商标的存在,注册 商标权不得禁止这些表示的使用。相反,如果具有明显的不正当目的,即使没有将肖像、姓名或者名称等作为商品标识即商标使用,只是作为一般的肖像、姓名或者 名称等使用,按照第26条第2项的规定,注册商标权人也有权加以禁止。
  (2)注册商标指定商品或者与此类似商品的普通名称、产地、贩卖地、原材料、效能、用途、数量、形状(包括包装的形状)、价格、生产方法、使用方法、 使用时间,或者和注册商标指定商品类似的服务的普通名称,提供的场所、质量、供提供所用的物品、效能、用途、数量、样态、价格、提供方法、提供时间,采用 普通的方法表示的商标。这些表示商品或者服务特征的表示,不管是作为一般的表示还是作为商标,注册商标权都不得加以禁止。
  (3)注册商标指定服务或者与此类似服务的普通名称、提供场所、质量、供提供所用的物品、效能、用途、数量、样态、价格、提供方法、提供时间,或者和 注册商标指定服务类似的商品的普通名称、产地、贩卖地、原材料、效能、用途、数量、形状(包括包装的形状)、价格、生产方法、使用方法、使用时间,采用普 通方法表示的商标。
  (4)注册商标指定商品或服务或者与此类似的商品或服务使用的惯用商标。注册商标属于惯用商标,如果他人使用的和已经注册的惯用商标近似的商标也属于 惯用商标的话,该注册惯用商标注册人当然没有权利加以禁止。但是在注册商标属于和惯用商标近似的商标的情况下,该注册商标能否禁止和其近似的商标的使用在 日本学者之间存在分歧。有的认为,和惯用商标近似的商标并不一定就是惯用商标,没有理由不让申请注册人独占。{1}有的认为,商标权效力所不及的范围从一 开始就不及于和惯用商标近似的商标的话,显得非常不合理。{2}笔者认为,在商标注册人申请注册的是和惯用商标近似的商标的情况下,如果他人使用的和该注 册商标近似的商标正好又是惯用商标,商标注册人当然没有权利加以禁止。如果他人使用的和该注册商标近似的商标不再是惯用商标,则应当具体情况具体分析:在 和惯用商标近似的商标根本不再属于惯用商标的情况下,该商标的注册人应当有权禁止和其近似的商标的使用;如果和惯用商标近似的商标主要特征仍然属于惯用商 标,则该商标的注册人应当没有权利禁止和其近似的商标的使用。
  (5)商品或者商品包装的形状、确保商品或者商品包装的机能所不可欠缺的立体形状构成的商标。商品或者商品包装的形状采用普通的方法表示时,没有识别力,依据日本《商标法》第3条第1项第3号不允许申请注册。但是,如果商品或者商品包装的形状通过使用获得了识别力,按照第3条第2项的规定,可以申请注册。然而即便如此,如果该形状是确保商品或者商品包装的机能所不可欠缺的立体形状,按照日本《商标法》第4条第1项第18号,不管是否具有识别力,都不得注册。与此相适应,如果由于特许厅审查的失误而获得了注册,其商标权的效力也不得禁止他人使用该商品或者商品包装的形状,并且确保该商品或者商品包装的机能不可欠缺的立体形状。
  二、基于他人特许权、实用新案权、意匠权或者著作权受到的限制
  由于特许权、实用新案权、意匠权、著作权和商标权之间并不存在先后申请的关系,因此经常会发生内容相抵触的权利进行重复设置的现象。为了正确处理这几种权利之间的关系,就像《特许法》第72条、《实用新案法》第17条、《意匠法》第26条一样,日本《商标法》 第29条也专门设置了一个处理商标权和特许权、实用新案权、意匠权以及著作权相抵触时如何处理的条款。按照该条规定,商标权人对其注册商标的使用如果和商 标注册申请日之前他人申请的特许权、实用新案权、意匠权以及注册申请日之前他人产生的著作权相抵触,商标权人不得行使相抵触部分的注册商标权。专用使用权 人和通常使用权人均是如此。
  (一)商标权和特许权、实用新案权的抵触
  日本在1996年修改《商标法》 之前,注册商标的要素只限于文字、图形等平面商标,因此权利内容不会和特许权、实用新案权发生抵触。但是1996年引入立体商标后,由于立体形状可以申请 特许权和实用新案权,因此就产生了和特许权、实用新案权的抵触问题。一旦发生抵触,则应当根据权利产生的先后,来确定哪种权利应当受到限制,不得使用。
  (二)商标权和意匠权的抵触
  随着商标设计的意匠化,商标和意匠之间的抵触也越来越多见。所谓商标设计的意匠化,是指商标设计者为了强化商标的顾客吸引力,在商标设计中加入审美因 素,使商标同时能够发挥意匠的作用。由于商标的构成要素中,图形、立体形状等同时也能够作为商品的意匠申请意匠权,因此商标权和意匠权不可避免地会发生抵 触。在这种情况下,如果他人的意匠权在商标注册申请日之前产生,则商标权人不能使用其注册商标,即使只和意匠的一部分相抵触,注册商标对该抵触部分也没有 权利。而且,和注册商标近似的商标如果和意匠相抵触,商标权人也不得使用其商标。
  如果意匠权后于商标权产生,根据日本《意匠法》第26条的规定,和商标权相抵触的部分意匠权人不得实施。而且即使意匠只是和注册商标近似的商标发生抵 触,意匠权人也不得实施其意匠权。但是,要特别注意的是,按照《意匠法》第26条的规定,和商标权相抵触时,仅仅发生意匠不得实施的后果,因此意匠权的禁 止效力仍然可以及于商标权的禁止范围,和注册商标近似的商标与意匠权发生抵触的时候,该抵触部分双方都不得使用。
  由于存在抵触关系,因此商标权人要想使用和意匠权相抵触部分的注册商标或者与此近似的注册商标,必须事先获得意匠权人的许可。意匠权人也是一样,要想 实施和注册商标相抵触的部分的意匠,也必须获得商标权人的同意。但是,由于商标权的专用权不及于和注册商标近似的商标,因此,该范围内的使用权不得进行许 可或者转让,在这种情况下,意匠权人要想获得完整的实施权,就必须通过契约获得商标权类似范围内的实施权,或者获得和商标权不相抵触的意匠权,以排除商标 权的禁止效力。
  (三)商标权和著作权的抵触
  由于作为商标的文字、图形等通常属于作品的范围,可以获得著作权,因此商标权和著作权之间也会发生抵触。由于日本著作权法和世界上大多数国家的著作权 法一样,采取创作完成产生著作权的基本原则,因此在确定著作权和商标权的先后关系时,应当根据商标注册申请日和著作创作完成日的先后来进行确定。当著作权 先发生时,在相抵触的范围内注册商标权不得行使。但是,由于商标权本身不能在禁止权的范围内使用其注册商标,因此禁止权并不及于著作权。而在商标注册申请 在先时,如果和著作权抵触,由于在禁止权的范围内没有积极使用的权利,因此双方都不得使用。但是,在著作权和商标权发生抵触的情况下,日本著作权法当中并 没有设置限制著作权行使的规定,从解释论上看,如果著作权产生在商标权之后,著作权应当可以自由使用,不受先申请获得的商标的限制。
  总的来看,在商标权和著作权发生抵触时,商标权侵犯著作权的情况多见,而著作权侵犯商标权的很少见。
  三、因为先使用权受到的限制{3}
  (一)立法趣旨
  申请商标注册的时候,如果已经存在周知商标,按照日本《商标法》 第4条第1项第10号的规定,则该周知商标可以阻止他人相同或者近似商标在相同或者类似商品或者服务范围内申请商标注册。即使由于特许厅审查的失误而核准 注册了和现有周知商标相抵触的商标,现有周知商标的使用者自商标设定注册之日起5年之内,也可以请求无效准司法审查,宣告该注册商标无效。如果注册商标权 人具有不正当目的,5年的除斥期间经过后,周知商标使用者还可以提出注册商标无效的准司法审查。但如果周知商标的使用权人在5年的除斥期间内不提出注册商 标无效的准司法审查,其使用权又应当如何得到救济呢?按照日本《商标法》 第32条第1项的规定,在商标注册申请人提出商标注册申请之前,他人没有不正当目的在日本国内使用和申请注册的商标相同或者近似的商标,而且标识的产品或 者服务也和注册商标标注的产品或者服务相同或者类似,并且在需要者中间被广泛认知时,可以继续进行使用。简单地说,周知商标使用者在一定条件下享有先使用 权。
  由此可见,先使用权是为了弥补注册主义原则带来的弊端而设置的一项制度,目的在于保护已经使用并且体现了一定信用的商标,可以说是对社会事实的一种保护。该种使用事实的存在不但可以构成阻止商标申请注册的事由,而且可以构成注册商标权利限制的事由。
  正由于是对已经周知使用的社会事实的保护,所以存在两个以上周知商标的时候,如果其中一个申请注册,按照注册主义和先申请注册的基本原则,先申请的应该允许注册。但是即使先申请的获得注册,没有申请的也应当按照日本《商标法》第32条第1项的规定享有先使用权。此外,按照日本《商标法》第68条第3项的规定,即使存在防护商标注册申请,如果在其申请时已经存在周知商标的先使用权,防护商标注册后,其禁止权也应当受到先使用权的限制。
  (二)先使用权的要件
  要想享有先使用权,按照日本《商标法》第32条第1项的规定,必须具备下列条件。
  (1)在他人提出商标注册申请之前,已经在日本国内使用和申请注册的商标类似范围内的商标。这个要件包含两层意思。一是先使用的事实应当发生在日本国 内,在日本国外即使存在先使用的周知事实,也不能在日本国内主张先使用权。但是,如果通过杂志、报纸、电视台、广播电台、互联网等媒介在日本进行大量的宣 传、报道,从而使得某个商标在日本国内被广为人知时,仍然应当判断为在日本国内的使用。二是使用的商标和申请注册的商标属于类似范围内的使用。所谓类似范 围内的使用,是指使用和申请注册的商标相同或者近似的商标,而且标识的产品或者服务也和注册商标标注的产品或者服务相同或者类似。如果使用的商标和申请注 册的商标不相同也不近似,标注的商品或者服务不相同也不类似,则不存在先使用的问题。
  (2)在他人提出商标申请注册前,使用者的使用没有不正当竞争目的。日本1959年之前的商标法使用的是善意的概念。所谓善意,按照旧的裁判例和学说 的理解,是指没有不正当地利用他人的注册商标进行不正当竞争的恶意。{4}由于善意难以从正面进行明确解释,所以日本现行商标法改而使用“没有不正当竞争 目的”的概念。所谓没有不正当竞争的目的,是指没有利用他人信用谋取不正当利益的目的。{5}一般来说,如果在他人申请商标注册前一直在使用该周知商标, 应当推定为没有不正当竞争的目的。但是,如果两个商标都是周知商标,并且处于竞争状态,就不能单凭一直在使用的事实就断定没有不正当竞争的目的。到底有没 有不正当竞争目的,应当由周知商标的使用者而不是商标注册申请人负担举证责任。{6}
  在他人提出商标注册申请时没有不正当竞争目的,但在他人提出商标注册申请后具有不正当争竞目的的,是否能够享有先使用权?有的日本学者认为,承认先使 用权,目的在于防止不正当竞争,与这个目的相适应,这种情况下的先使用权不应当得到承认。{7}另有日本学者认为,根据日本《商标法》 第32条的规定,至少从文理解释上看,商标法只要.求在他人提出商标注册申请时没有不正当竞争目的就可以享有先使用权,因此,即使在此之后使用者产生了不 正当竞争的目的,也应当承认基于使用而产生的社会利益。但是,尽管先使用权是对注册商标的一种限制权利,这种权利也不得被滥用,在具有明显不正当竞争目的 的情况下,不应当承认先使用权为妥当。{8}笔者认为,既然日本商标法明确以申请商标注册日为先使用权的时间判断点,就应当坚持法定主义的原则来解释法 律。据此,只要在他人提出商标注册申请时先使用者没有不正当竞争目的,即使以后产生了不正当竞争目的,也应当承认其先使用权。至于其出于不正当竞争目的的 使用行为,商标权人可以按照日本《民法典》第709条的规定追究其不法行为的责任。
  (3)他人在提出商标注册申请的时候,和申请注册的商标相同或者近似的商标在自己业务所属的商品或者服务范围内,已经在需要者之间被广泛地认知。简单 地说,就是先使用的商标必须在他人提出商标注册申请时达到周知的状态。日本1959年之前的商标法要求先使用的商标必须在他人提出商标注册申请之前几年之 内一直在使用,否则难以认定为周知商标。但是日本现行商标法对他人提出注册申请之前先使用的时间长短并没有严格限制,因此先使用者只要证明自己先使用的商 标达到周知的状态就足够了。
  这里所说的提出商标注册申请的时间,是指申请人最先提出商标注册申请的时间,而不是指提出更新注册的时间。但是按照日本《商标法》第32条第1项但书的规定,在判断提出申请注册日期的时候,如果存在申请书补正等情况,则申请书补正提出之日视为申请日。因此在提出补正书的时候,和申请注册的商标相抵触的商标如果是周知商标,也可以主张先使用权。
  所谓在需要者之间被广泛认知的商标,日本学者普遍的意见是,相比日本《商标法》 第4条第1项第10号规定的阻止他人申请商标注册的先使用商标的周知性,作为商标权限制事由的第32条第1项规定的周知商标的周知性,应该进行缓和解释。 {9}也就是说,作为阻止他人效力及于全国的商标注册的先使用商标,要求的周知性必须大于作为商标权限制事由的先使用商标的周知性。由于作为注册商标限制 事由的周知商标的保护,是对已经存在的社会事实的保护,因此只要求在一定地域范围内相关的需要者中间具有最低限度的知名性就足够了。而作为阻止商标注册的 先使用商标的周知性,必须在比较广大的地域范围内为相关的需要者所认知。
  在他人提出商标注册时先使用的商标具有周知性,如果在此之后随着市场的变动丧失了周知性,先使用者是否还能主张先使用权?从日本《商标法》 第32条规定的文理上进行解释,既然周知性是获得先使用权的必要条件,在周知性丧失的情况下,似乎采用先使用者不能再享有先使用权的解释为妥当。但是,先 使用并不仅仅是一种简单的事实,还是一种权利,日本商标法仅仅规定周知性是获得先使用权的条件,而没有要求保持周知性是保有先使用权的要件,因此不能简单 地以周知性的事实不存在就否定其权利的存在。再说,周知性本身是一个随市场变化而变化的因素,此时丧失了周知性,彼时可能又获得了周知性,如果将先使用权 的保有完全放置在这样一个受市场左右的事实上面,不但显得很不严肃,而且会给裁判所、特许厅带来很多麻烦。
  此外,在他人提出商标注册申请时获得周知性的商标,必须是作为自己所属业务范围的商品或者服务的标识所获得的周知性。因此,如果是使用他人的周知商标进行商品销售或者服务的提供,不得主张先使用权。{10}
  (4)继续在原来的商品或者服务上使用其商标。为了获得先使用权,先使用者必须从他人提出商标注册申请之日开始,继续使用其商标。这个要件首先要求先 使用者必须继续使用其先使用的商标,如果没有了使用的事实,先使用权也就不再可能存在。继续使用并不要求先使用者的营业处于持续不断的状态,即使由于季节 性的销售而暂时中断,或者由于事业者一时的困境或者其他原因而中断使用,也应当认为先使用的商标处于继续使用状态。{11}但是,如果先使用者将自己先使 用的商标和自己的营业进行了分开转让或者将自己的商标进行了许可使用,先使用者是否还能主张先使用权呢?按照日本学者的见解,在这种情况下,先使用人不能 再主张先使用权。{12}理由在于,先使用的商标获得的周知性是和其标识的特定商品或者服务联系在一起的,一旦使用的商标和其标注的商品或者服务进行了分 离,将难以判断该商标的周知性,也就失去他人申请商标注册时该先使用的商标表彰特定产品或者服务的作用。
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北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
个人简介:(实务)
最高法院案例指导工作专家委员会委员
最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
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深圳、南京仲裁委员会仲裁员
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中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
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